私募
基金纠纷解决制度?
一、私募
基金民事纠纷制度
(一)各方主体可能涉及的法律纠纷
此类问题层出不穷,由于尚缺乏明确统一的法律规定,案件的处理往往会有差异,通常对各种有关纠纷会作出如下处理:
1.自然人之间的委托行为,是一方基于对另一方的信任委托其理财,只要不违反《民法通则》、《
合同法》等法律、行政法规中禁止性规定,应按照当事人约定处理当事人之间的纠纷,如构成借贷关系的,按
民间借贷处理,如为委托
合同关系,委托理财的后果直接归属于委托人,当事人约定的保底条款应属无效,只要受托人在处理事务过程中履行了善良管理人的义务,委托人应承担理财带来的风险损失。
2.企业委托个人进行理财,属以理财为名,实为违法借贷行为,
合同应认定为无效,按违法借贷处理。
3.对于没有经过审批的非金融机构从事受托理财业务,并且约定固定收益和亏损责任归于受托人的
合同,应认定为以理财为名,实为非法融资行为,
合同无效。
4.关于金融机构监管责任的认定。
证券公司、
期货公司接受委托理财
合同的双方当事人或资金委托人的单方委托,承诺对委托资产的交易账户进行监管的,监管人应当按照
合同约定履行监管义务,监管人违反监管
合同的行为与受托人违反委托理财
合同的行为在客观上同时存在,并因此造成委托资产损失的,监管人或者受托人应当承担赔偿责任,委托理财
合同被确认为无效的,监管
合同也应认定为无效,监管人在订立
合同中有过错的,应根据其过错大小对受托人不能偿还部分承担补充赔偿责任。
(二)承诺收益的法律纠纷
私募
股权投资
基金按照其组织形式划分主要有公司制、有限合伙制(即“GP+LP”形式)、
基金管理公司+有限合伙制企业模式、信托制、“公司+信托”模式、母
基金(FOF)(母
基金是一种专门投资于其他
基金的
基金,也称为
基金中的
基金(Fund of Fund),其通过设立私募
股权投资
基金,进而参与到其他
股权投资
基金中)等模式,而这几种形式中又以有限合伙制的形式最为常见。
伴随兑付风险的集中爆发,有限合伙制私募
基金进入了多事之秋。当年成就其井喷发展的保证预期收益等诱人承诺,如今成为困扰裁判者的法律难题。
有限合伙制私募
基金纠纷最为多发的情况是,私募
基金管理人在与投资者签订的有限合伙协议中确定私募
基金的资金投资方向与双方权利义务,为便于推介,协议通常对投资期限、预期收益率等条款做出明确约定,并承诺到期一次性返还投资本金及收益。投资方向明确、投资回报高等表象,使投资者往往误解为私募
基金投资期满后就可获得投资本金及预期收益的返还,进而实现投资资金的退出。
(三)投资款项返还的相关纠纷
实践中,法院或仲裁机构支持有限合伙人返还投资款项及收益的诉求的情况主要包括:
1.GP向投资者出具还款承诺书
投资者与GP签订合伙协议后,如GP通过向投资者出具承诺书或类似形式的法律文件,明确承诺投资到期将向投资者返还投资本金及收益,则事实上形成了GP作为资产管理人对投资者返还出资的义务;类似于银行理财产品中“保本浮动收益型理财计划”或委托投资中保本保收益的承诺,GP应按此承诺履行到期返还投资本金及收益的义务,否则GP应承担由此产生的
违约责任。
2.第三人提供担保
同样,在由第三人对到期返还投资本金及收益提供担保的情况下,投资者可以要求第三人承担履行返还投资本金及收益的担保义务。
3.
基金本身做出承诺
实践中,亦存在
基金本身向LP做出兑付承诺的情况,对此,有限合伙企业与有限责任公司的情况有所不同。我国《合伙企业法》对有限合伙人投资资金退出无明确禁止性规定,笔者认为此种承诺行为并不违反法律、行政法规的强制性规定,应遵循契约自由原则,允许有限合伙投资人和普通合伙人之间的权利义务约定;只要在不损害第三人利益的情况下,充分认可有限合伙协议的法律效力,承认有限合伙人和普通合伙人之间就
执行有限合伙协议约定的
违约责任及其他权利制约。
(四)投资者的救济手段
私募的特质是有限合伙制
基金最大的本质和特点,而我国目前存在私募
基金与“非法集资”的边缘界定困难的现象。就私募
基金与“非法集资”的红线,在“承诺在一定期限内给出资人还本付息”、“向社会不特定的对象筹集资金”等特征中很难做出严格区分,尤其近年来发生了一些私募
股权基金涉嫌非法集资类案件,因此,私募
基金纠纷发生时,投资者往往也会寻求刑事、民事双重救济手段来维护权益。然而实践中,各地公安机构对非法集资案件的立案标准亦不统一,LP能否以此手段获得救济存在极大不确定性。
总而言之,正是基于有限合伙协议的关键作用,在有限合伙制私募
基金纠纷中,有限合伙协议往往成为矛盾集中所在;对于有限合伙制私募
基金纠纷的解决,事实上有赖于裁判者对有限合伙协议的妥当解读,对有限合伙协议外在约定内容的通盘准确理解,以及对有限合伙协议背后契约精神的保护、合理交易期待的限制、“类信托”式管理义务的纠问和行业规则的建立。即便是以召开合伙人的会议的方式作为解决路径,亦是在有限合伙协议约定的范畴内寻求突破。从这个角度而言,有限合伙协议无疑应当是投资者自我保护的利器,亦将逐渐成为凝结司法、仲裁裁判智慧的焦点。
二、私募
基金纠纷的刑事解决制度
(一)“地下私募”的法律禁区:非法集资
1.刑法中有关非法集资的罪名有:第160条欺诈发行
股票债券罪、第176条非法吸收公众存款罪、第192条集资诈骗罪、第179条擅自发行
股票债券罪等。由于刑法对金融领域犯罪的立法对管理类犯罪重于交易类犯罪,司法打击的立足点落在“非法”二字。以上各罪除第192条外,都是管理类犯罪,犯罪客体主要的方面是金融监管秩序而不是投资者利益。这也就造成对一些模糊界限需要做出司法判断时,难以探寻正确的立法精神而依赖于法条表述的文字完美,这样立法的细致精确便更受期盼。
2.根据我国法律,非经金融主管机关批准,任何单位或个人都不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款的业务,否则即构成违法行为。轻者取缔,重者入罪。1999年《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》(以下简称《通知》)将“非法集资”界定为未依照法定程序经有关部门批准,以发行
股票、债券、彩票、投资
基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
3.从字面分析,可以将非法集资的构成要件归为以下三个要点:一是主体不合格(但是是否延伸到有资格的主体的越权行为,尚无统一认识);二是对象的公众性;三是有固定回报许诺(认定上也是众说一词)。本文集中讨论第二个难点:如何认定对象的公众性?如果《通知》所指“社会公众”是指不特定多数,那么就仅限公开发行(但是打击集资诈骗犯罪的角度却不仅限于此,本文在后一部分论及),那么不需经过审批的“私募”,就有可能被发行人滥用,以规避公开发行所带来的种种义务,以私募之名行公募之实,因此有必要在私募与公募之间划清法律界限。
4.新《
证券法》第10条中明确了
证券公开发行与非公开发行的三个判断标准,即:“有下列情形之一的,为公开发行:1. 向不特定对象发行
证券的; 2. 向特定对象发行
证券累计超过两百人的; 3. 法律、行政法规规定的其他发行行为。”同时在第三款规定了对非公开发行
证券的限制:“不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。”这只是一个简单的、通过对“公募”的外延界定而反向留给私募的一个定义空间,由于立法背后的价值取向不明,可能会在实践中留下判定困难。尚须出台相应的实施细则或规章作出具体的规定,否则在涉及非公开发行案件实务中司法机关将可能无所适从。
(二)非法吸收公众存款的刑事门槛和民法风险
1.而对于“非法集资”的另一个常见罪名“非法吸收公众存款罪”,虽然是为维护金融管理秩序而设,但实践中往往只能以发生危害结果来判定,实际
执行着交易类罪名的功能。只有在融资方或资金管理方经营失败、巨额资金亏空、行为人不能兑现承诺、导致广大“储户”财产损失、造成明显社会危害时,才会产生法律后果。
2.并且,刑法对这种“非法”行为有较高的立案门槛。最高人民检察院、公安部2001年《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》对非法吸收公众存款罪的立案标准做了如下规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的; 2. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的; 3. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额500万元以上的。在没有相应的社会危害性时,是很难受到追究的。
3.但是另一方面,即使不会受刑事或行政追究的“非法集资”,涉及到投资人自身利益得不到保护的法律风险,同样是要注意防范的。由于私募
股权投资
基金相关法律法规尚未建立健全,且信息披露要求远不及公募
基金严格。这就不排除部分不良私募
基金或管理人暗箱操作侵害投资人利益。民间私募
股权投资
基金与投资者之间签订的管理
合同或其他类似投资协议,往往存在不受法律保护的约定。如不少私募
基金为了吸引客户,对客户有私下承诺,如保证本金安全、保证收益率等。这类行为不排除被司法机关界定为无效,定性为变相的高息揽存、甚至涉嫌非法吸收公众存款罪等。
三、我国私募
股权投资
基金发展的法律对策
为了保障和促进我国私募
股权投资
基金发展,应该采取以下法律对策。
(一)完善监管法律体系,明确私募
股权投资
基金合法地位
当前,应尽快制定专门规范私募
股权投资
基金的《私募
股权投资
基金法》,明确私募
股权投资
基金的合法地位,统一私募
股权投资
基金的监管规范,并对已有的相关规范进行调整、合并、修订或废止,作为《私募
股权投资
基金法》的配套法规,以尽早结束目前模糊无序的局面。
(二)明确监管思路,合理确定监管机构和构建监管体系
我国应建立以行政监管为主、行业监管为辅的监管体系。因此,应通过立法明确确定监管机构和监管体系。
1.应由证监会作为行政监管机构,统一行使行政监管权。因为,私募
股权投资
基金基本上是投资于未上市企业的
股权,也有一些投资于上市公司向特定投资者定向募集的
股权,而前者的退出渠道主要是被投资企业的IPO。因此,私募
股权投资
基金与
证券市场联系更为紧密,而我国
证券市场是由
证券监督管理委员会监管的。在私募
股权投资
基金最为发达的美国,私募
股权投资
基金的监管机构即为美国
证券交易委员会(简称SEC) 。因此,从监管的便利、及时和国际惯例来看,私募
股权投资
基金的行政监管权由证监会行使更为妥当。
2.明确监管目标,构建以投资者保护为核心的监管制度。
要构建和规范投资者限制制度。私募
股权投资
基金投资者只有为具有风险识别能力和风险承受能力的特定投资者,其才可能具有自行获得与投资项目相关的信息、与资金募集人通过投资契约约定双方权利义务的能力,而不需要监管机构强制要求资金募集人履行公开发行时所需履行的注册或核准义务、信息披露义务。惟此,豁免注册或核准、免于披露的融资便利价值才能够得以体现。